Комментарий 1
Глава 47. Хранение (ст. 886-926)
1. Общие положения о хранении (ст. 886-906)
Комментируемая глава посвящена традиционному для гражданского
права институту, призванному урегулировать отношения по поводу
удовлетворения одной из важнейших потребностей гражданского
оборота. Негативные последствия отсутствия соответствующей главы
в Гражданском кодексе 1922 года ощущались остро, хотя указанный
пробел и восполнялся в определенной мере ведомственными актами,
а также складывавшейся судебной и арбитражной практикой. По
этой причине не было сомнений в необходимости включения ее в
Кодекс 1964 года (глава 37). В ГК РФ одноименная глава получила
дальнейшее развитие главным образом в связи с тем, что хранение
становится одним из весьма перспективных видов предпринимательской
деятельности. Кроме того, хранение довольно широко используется
в быту во взаимоотношениях между гражданами. В отличие от других
глав, относящихся к отдельным типам договоров, п. 1 ст. 886
содержит определение лишь хранения в собственном смысле. Такое
хранение в элементарном виде представляет собой односторонний
договор (обязанности есть только у одной из сторон - хранителя),
безвозмездный (в определении ничего не говорится об оплате соответствующей
услуги) и реальный (вступает в силу с момента передачи вещи).
Однако в основной сфере применения хранения предпринимательстве
- используется, как правило, одноименный договор, обладающий
прямо противоположными классификационными признаками. Речь в
данном случае идет о договоре, который является, во-первых,
возмездным, во-вторых, двусторонним и, в-третьих, консенсуальным.
При этом в одних случаях имеется в виду хранение, которое отличается
от его определения в п. 1 ст. 886
только возмездностью, а в других - двумя иными отмеченными выше
признаками. К этой разновидности относится хранение в морском
или речном порту, на железнодорожной станции, в таможне, на
товарном складе, в банке и др. Консенсуальный и возмездный договор
хранения представляет собой разновидность договоров, рассчитанных
на участие в них предпринимателей, что нашло прямое отражение
в установленном ГК для указанного договора правовом режиме.
Соответственно п. 2 ст. 886
называет в качестве возможного участника договора со стороны
хранителей прежде всего коммерческую организацию. Указанная
норма подлежит распространительному толкованию, выходящему за
рамки того представления о коммерческих организациях, которое
содержится в части первой Кодекса. Подразумевается, что в роли
хранителя могут выступать как коммерческие организации - юридические
лица (хозяйственные товарищества и общества, производственные
кооперативы, государственные и муниципальные предприятия), так
и граждане-предприниматели. Соответствующий вывод следует из
п. 3 ст. 23, который предусматривает, что правила Кодекса, регулирующие
деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, распространяются
на предпринимательскую деятельность граждан. Вывод о недопустимости
участия в качестве хранителей граждан-предпринимателей в силу
приведенного п. 3 ст. 23 ГК можно было бы сделать, если бы это
было прямо указано в законе, ином правовом акте или вытекало
из существа правоотношения, чего в данном случае нет. Хранителем
может выступать также некоммерческая организация, которая осуществляет
хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности
(п. 2 ст. 886).
Применяя данную норму, надо иметь в виду, что исходя из п. 1
ст. 49 ГК некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью,
а следовательно, прием на хранение в виде определенной деятельности
должен быть прямо оговорен в их уставе. Договор хранения предполагает
передачу вещи и ее последующий возврат. Указанный признак позволяет
отличить хранение от обязательства охраны. Последнее не включает
ни передачу, ни возврат вещи (например, отношения со специализированной
фирмой, занимающейся охраной). Отношения по охране представляют
собой обычную разновидность договора возмездного оказания услуг
(см. комментарий к главе 37 ГК). Хранение нередко выступает
элементом другого договора (купли-продажи, подряда, перевозки,
комиссии и др.). Во всех подобных случаях по общему правилу
руководствуются нормами, которые относятся к этим договорам,
а также статьями настоящей главы, если иное не вытекает из соглашения
сторон или существа такого смешанного договора (данный вывод
следует из п. 3 ст. 421 ГК). Возмездностью, естественно, отличаются
отношения с участием в качестве хранителей тех, для кого хранение
составляет предпринимательскую деятельность. Однако это не означает
запрета на совершение отдельных разовых сделок хранения за определенное
вознаграждение и теми, кто не является предпринимателем. Возмездность,
как отмечалось, не входит в число элементов, конституирующих
договор хранения и по указанной причине отраженных в его определении.
При отсутствии специальных норм на этот счет в комментируемой
главе следует признать, что хранение предполагается возмездным
в отношениях с участием хранителя-предпринимателя и соответственно
безвозмездным во всех остальных случаях. Организации, занимающиеся
предпринимательской деятельностью, гораздо реже - граждане и
юридические лица, не являющиеся предпринимателями, могут быть
заинтересованы в том, чтобы им гарантировалась сдача другими
такими же предпринимателями вещей на хранение, в том числе регулярно.
Для этих случаев Кодекс предусмотрел особый вид хранения, по
которому одна сторона - хранитель обязуется принять или принимать
на хранение вещи, другая поклажедатель передать или передавать
их на хранение. Именно этому договору хранения - консенсуальному,
возмездному и двустороннему - посвящена большая часть норм главы
ГК о хранении. Решение вопроса о форме договора хранения зависит
от его вида и обстоятельств, при которых он был заключен. Более
строгие требования установлены для консенсуального договора.
Такой договор всегда должен быть письменным, независимо от стоимости
передаваемой вещи. В статье 887
("Форма договора хранения") не указаны специальные последствия
этого требования. Следовательно, в таких случаях необходимо
руководствоваться общими правилами ст. 162 ГК: стороны, заключившие
вместо письменного устный договор, в случае спора не могут ссылаться
в подтверждение сделки и ее отдельных условий на свидетельские
показания. При этом не имеет значения, возник ли спор о наличии
самого договора или только о тождестве вещи, полученной хранителем
от поклажедателя. Для договора хранения между гражданами такая
же письменная форма и с такими же последствиями предусмотрена
применительно к случаям, когда стоимость передаваемой вещи превышает
в 10 и более раз установленный законом минимальный размер оплаты
труда . К письменной форме сделки приравнивается не только документ
(расписка, квитанция и т. п.), но также жетон, в том числе номер,
и другие аналогичные способы подтверждения заключения договора
при условии, если они оговорены в законе, ином правовом акте
или обычны для данного вида хранения. Держатель номера или жетона
предполагается лицом, которое сдало вещь на хранение или действует
от его имени. По этой причине хранитель несет ответственность
при выдаче имущества тому, кто предъявил номер или жетон, лишь
если будет доказано наличие в действиях хранителя умысла или
грубой неосторожности. Номер и жетон служат одним из возможных
способов доказательства заключения договора. Соответственно
гражданин, утративший номер или жетон, сохраняет право доказывать
существование договора, в том числе и путем ссылки на свидетельские
показания. Пункт 1 ст. 888
ГК содержит обязанности только одной стороны - хранителя принять
вещь и одновременно указывает на отсутствие у нее права требовать
передачи вещи. Но там же говорится и об обязанности поклажедателя
нести ответственность за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся
хранением (если иное не предусмотрено законом или договором).
Поскольку обязанность возмещения убытков представляет собой
форму ответственности, следует признать, что ответственность
поклажедателя в консенсуальном договоре все же существует. Отмеченное
обстоятельство имеет важное значение. Поскольку речь идет об
обычной гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства,
то, во-первых, убытки от передачи вещи на хранение в силу ст.
393 ("Обязанность должника возместить убытки") и ст. 15 ("Возмещение
убытков"), к которой она отсылает, возмещаются в полном объеме,
включая реальный ущерб и упущенную выгоду; во-вторых, обязанность
возмещать убытки наступает только в случае, когда должник-поклажедатель
нарушил обязательство передать вещь по своей вине, а если таким
должником является предприниматель, то и независимо от вины;
в-третьих, указание в п. 1 ст. 888
на то, что поклажедатель освобождается от обязанности возмещать
убытки в случае своевременного, в "разумный срок" уведомления
хранителя о том, что вещь не будет вопреки договору передана
на хранение, представляет собой не единственное, а лишь дополнительное,
сверх указанных в п. 3 ст. 401, основание освобождения от ответственности;
в-четвертых, стороны имеют возможность обеспечить неустойкой
обязательство не только хранителя (принять вещь на хранение),
но и поклажедателя (своевременно передать вещь); в-пятых, п.
2 ст. 888 представляет
собой случай просрочки исполнения, а потому в силу п. 2 ст.
405 кредитор (хранитель) вправе не только отказаться от принятия
просроченного исполнения, но и потребовать возмещения убытков;
в-шестых, правило п. 2 ст. 405 в части, позволяющей сделать
вывод о необходимости для кредитора доказать утрату интереса
к принятию просроченного исполнения, применительно к ситуациям,
предусмотренным пп. 1 и 2 ст. 888,
не действует (в данном случае соответствующие последствия связаны
с самим фактом просрочки). Срок хранения не признается, как
можно сделать вывод из п. 1 ст. 889
ГК, существенным условием договора, поскольку в силу соответствующей
диспозитивной нормы (п. 2 этой же статьи), если срок не является
ни определенным, ни определимым, действует условие о сроке в
форме "до востребования". Особенность хранения состоит в том,
что в указанном случае возникает право по истечении обычного
при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от
поклажедателя взять вещь обратно, предоставив ему разумный срок.
При этом доказывать истечение "разумного срока" должен в силу
п. 3 ст. 10 хранитель. Статья 890
ГК выделяет весьма распространенный в отношениях с хранителем
- товарным складом вид хранения: с обезличением. Особенность
такого хранения, именуемого со времен римского права иррегулярным
(необычным), состоит в том, что поклажедателю возвращается не
тот же, а такой же товар. При этом Кодекс предусматривает, что
возвращению подлежит равное количество вещей того же рода и
качества. Следовательно, если поклажедатель хочет получить не
такое же, а большее или меньшее количество товаров либо считает,
что помимо качества для него имеют значение и другие показатели
(например, ассортимент), ему необходимо внести соответствующие
условия в договор. Пункт 1 ст. 891
ГК, посвященный критериям, которые должны учитываться при оценке
действий хранителя, ориентирует прежде всего на содержащееся
в самом договоре условие. И только при отсутствии в договоре
такого условия может идти речь об использовании критериев, определяемых
обычаями делового оборота или существом обязательства. Вместе
с тем особо выделяются меры, абсолютная обязательность которых
предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном
ими порядке. Последнее означает и возможность указания таких
мер министерствами и иными федеральными органами исполнительной
власти. В п. 1 ст. 891
ГК специально оговорены случаи, когда необходимость принятия
тех или иных мер, соответствующих обычаям делового оборота или
существу обязательства, исключена договором. В этой связи включение
условия об отсутствии такой необходимости, во-первых, относится
только к возмещению расходов хранителя, а значит, применение
данных мер не является нарушением договора, и, во-вторых, независимо
от содержания договора обязательные меры, о которых идет речь
в п. 2 ст. 891,
хранитель обязан принимать, а поклажедатель - оплачивать. Безвозмездное
хранение выделено в п. 3 ст. 891,
чтобы определенным образом снизить для этой ситуации масштабы
ответственности путем сужения круга обстоятельств, за которые
несет ответственность хранитель. Очевидно, нельзя требовать
от хранителя в таком случае принятия особых мер предупреждения
гибели или повреждения имущества по отношению к вещам, переданным
на хранение, если по поводу собственных вещей хранитель таких
мер не принимает. Когда принятое на хранение имущество все же
погибло вследствие умысла или неосторожности хранителя, последний
не освобождается от ответственности, даже если докажет, что
наряду с принятым на хранение погибло и его собственное имущество
(например, вследствие неосторожного обращения с огнем). Статья
892 ГК предоставляет
хранителю возможность пользоваться переданной вещью только с
согласия поклажедателя, кроме случаев, когда это необходимо
для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения.
При применении указанной статьи необходимо иметь в виду, что
независимо от содержания договора хранитель вправе пользоваться
вещью, когда это необходимо для обеспечения ее сохранности,
и, напротив, если он этого не сделает, то должен нести ответственность
за ее утрату, гибель или повреждение, если впоследствии установят,
что использование хранимой вещи (например, для тушения пожара)
могло бы предотвратить вредоносные для вещи последствия. Одна
из новелл главы 47 связана с установлением оснований, порядка
и последствий изменения условий хранения. Всем этим вопросам
посвящена ст. 893
Кодекса. Заслуживает особого внимания предоставление хранителю
права самостоятельно продать вещь или ее часть по сложившейся
в месте хранения цене (п. 2 ст. 893).
Подразумеваются случаи, при которых возникла реальная угроза
порчи вещи, либо такая порча уже началась, или наступили обстоятельства,
которые не позволяют обеспечить ее сохранность, а в силу тех
или иных причин от самого поклажедателя принятия мер ожидать
уже нельзя. На поклажедателя возлагается обязанность при сдаче
на хранение опасных вещей соответствующим образом предупреждать
хранителя. Поклажедатель несет все последствия нарушения этой
обязанности, включая гибель или повреждение хранимых вещей,
а также причинение вреда хранителю или третьим лицам. Помимо
прочего поклажедатель, несмотря на гибель или сознательное уничтожение
хранителем опасных вещей, все равно обязан выплатить ему при
возмездном хранении обусловленное договором вознаграждение.
Статья 894 ГК
предусматривает различные ситуации, при которых хранитель был
вынужден обезвредить или уничтожить принятые им на хранение
вещи с опасными свойствами. В основе разграничения этих ситуаций
лежит принцип вины и одновременно справедливого распределения
риска случайного наступления указанных последствий между сторонами.
Кроме того, учитывается, кто именно выступает в роли хранителя.
В виде общего правила при обезвреживании или уничтожении вещи
с опасными свойствами хранитель отвечает только за свою вину.
Обычный хранитель признается виновным, если он не принял во
внимание предупреждение поклажедателя об опасных по своей природе
свойствах передаваемой на хранение вещи, а также в случае, специально
выделенном п. 2 ст. 894
Кодекса. Профессиональный хранитель признается виновным, кроме
того, и в случае, если не докажет, что вещь была сдана ему под
неправильным наименованием и он не мог с помощью наружного осмотра
удостовериться в ее опасных свойствах. Хранитель, доказавший
свою невиновность в указанных выше случаях, имеет право требовать
возмещения убытков, понесенных в связи с обезвреживанием вещи
или ее уничтожением, а при возмездном хранении, кроме того,
и выплаты вознаграждения. Содержащееся в ст. 894
ГК указание на обязанность поклажедателя в обусловленных в ней
ситуациях нести ответственность не только перед хранителем,
но и непосредственно перед третьими лицами, имеет в виду обстоятельства,
при которых есть основания рассматривать поклажедателя как владельца
источника повышенной опасности и, следовательно, лица, несущего
ответственность по ст. 1079 ("Ответственность за вред, причиненный
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих").
Статья 895 ГК
исходит из необходимости личного исполнения обязательства хранителем.
Это связано с тем, что поклажедатель обычно учитывает индивидуальные
особенности хранителя, включая возможности хранителя-предпринимателя.
По этой причине названная статья требует получения предварительного
согласия поклажедателя на передачу вещи третьему лицу в виде
общего правила, из которого сделано два исключения. Наличие
обоих указанных в ней исключительных обстоятельств - то, что
передача осуществлялась в интересах поклажедателя (1), и хранитель
не мог получить согласия поклажедателя (2) - обязан доказать
в случае спора хранитель. На него возлагаются и последствия
несвоевременного уведомления о передаче поклажедателя. Подразумевается,
что поклажедатель имеет возможность при последующей гибели или
повреждении вещи доказывать, что при своевременном его уведомлении
о передаче третьему лицу данных последствий можно было бы избежать
(один из вариантов - поклажедатель ссылается на то, что, своевременно
узнав о передаче вещи третьему лицу, он немедленно забрал бы
переданные на хранение вещи). Абзац третий ст. 895
не исключает права поклажедателя ссылаться на то, что третьим
лицом не были приняты необходимые для предотвращения гибели
или повреждения вещи меры, которые содержались в договоре хранения.
Тогда хранитель не может быть освобожден от ответственности.
Статья 896 ГК,
устанавливающая порядок выплаты вознаграждения хранителю, как
и большинство других статей главы, носит диспозитивный характер,
предлагая одновременно сторонам определенные варианты. Так,
общий принцип осуществления расчетов выражается в необходимости
выплатить вознаграждение по окончании всей услуги, то есть за
все время хранения, либо по окончании отдельных периодов. Возможна
альтернатива в виде уплаты аванса, который в случаях, предусмотренных
договором, может быть превращен в задаток. Хранителю предоставляется
право отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя
немедленно забрать свою вещь, если последний не уплатит более
чем за половину периода, за который должна была производиться
оплата. Последствия досрочного прекращения договора зависят
от того, кто и по какой причине расторг договор. Если так поступил
хранитель по обстоятельствам, за которые он не отвечает, ему
причитается соразмерная часть вознаграждения, а если это произошло
вследствие того, что поклажедатель не сообщил об опасных свойствах
вещи, - то и вся сумма вознаграждения. Когда прекращение произошло
по обстоятельствам, за которые отвечает сам хранитель, он утрачивает
право на какое бы то ни было вознаграждение, а то, что успел
получить, должен вернуть. При возмездном хранении понесенные
хранителем расходы должны быть ему компенсированы. В этом случае
они входят в состав вознаграждения (ст. 897).
Особо выделены чрезвычайные расходы. Их поклажедатель должен
возместить только при условии, если от него получено на то согласие
либо это следует из закона, иного правового акта или договора
(ст. 898). Когда
речь идет о возмездном хранении, чрезвычайные произведенные
с согласия заказчика расходы, в отличие от всех других, компенсируются
сверх вознаграждения. Статья 899
ГК, предусматривающая различные неблагоприятные для поклажедателя
последствия неисполнения обязанности взять обратно вещь, имеет
в виду ситуацию, при которой он не согласовал с хранителем продолжение
договора на новый срок, и только после того, как поклажедатель
пропустит не только основной, но и предоставленный ему сверх
того льготный разумный срок. Заслуживает особого внимания п.
2 ст. 899 Кодекса.
Установленное им последствие неполучения вещи представляет собой
удержание. Хотя п. 2 ст. 899
и не указывает прямо на возможность его применения, но из самой
природы этой меры вытекает именно такой вывод. Это возможно
лишь в том случае, если поклажедатель не только просрочил получение
вещи, но и задолжал по данной причине определенную сумму. В
данной ситуации речь идет об обеспечении и получения вещи, и
погашения долга, возникшего в связи с невыплатой вознаграждения.
Данное заключение следует из абз. 2 п. 2 ст. 899,
согласно которому из вырученных денег хранитель удерживает причитающуюся
ему сумму. Что же касается самого порядка реализации права на
удержание, то он определяется ст. 360, которая отсылает по этому
вопросу к залогу. Статья 900
ГК возлагает на хранителя обязанность возвратить вещь, которая
была передана поклажедателем, а при хранении с обезличением
(иррегулярное хранение) такую же вещь. В том и в другом случае
поклажедатель при уклонении хранителя от возврата вещи вправе
предъявить ему иск об исполнении обязательства в натуре по ст.
396 ГК. При этом в силу п. 2 ст. 396 возмещение должником (хранителем)
убытков освобождает от исполнения договора, если иное не предусмотрено
законом или договором. В соответствии с п. 3 ст. 900
реальное исполнение обязательства охватывает передачу плодов
и доходов от неправомерно удерживаемой хранителем вещи. Следовательно,
на него возлагается обязанность возмещать убытки и от невозврата
плодов и доходов. Статья 901
ГК, посвященная условиям ответственности, в основном совпадает
с общими нормами об ответственности за неисполнение обязательства
(ст. 401). Вместе с тем есть и определенные расхождения. Во-первых,
повышенная ответственность, то есть ответственность без вины,
наступает не у любого хранителя-предпринимателя, а только у
профессионального хранителя. По этой причине фирма, не занимающаяся
хранением как таковым, отвечает за утрату, недостачу или повреждение
принятой на хранение вещи только при наличии своей вины. Повышенную
ответственность несут ломбард, банк, фирма-холодильник и др.
Во-вторых, и у профессионального хранителя определенным образом
сужаются рамки ответственности: для освобождения от ответственности
он может ссылаться не только на непреодолимую силу либо умысел
или грубую неосторожность поклажедателя, но и на то, что утрата,
недостача или повреждение вещи произошли вследствие ее свойств,
о которых при приеме вещи хранитель не знал и не должен был
знать. Статья 902
ГК, установив, что на ответственность хранителя распространяется
общий принцип возмещения убытков, закрепленный в ст. 393, вместе
с тем вносит определенные уточнения: за утрату и недостачу вещи
возмещение следует выплачивать в размере стоимости утраченных
или недостающих вещей, за повреждение вещи - в размере суммы,
на которую понизилась ее стоимость, а если вещь за время хранения
по обстоятельствам, за которые отвечает хранитель, изменилась
настолько, что не может быть использована по первоначальному
назначению, отказавшийся от получения вещи поклажедатель вправе
потребовать возмещения ее стоимости и убытков. Ссылка на ст.
393 позволяет определять исходные величины при подсчете убытков.
За основу должны быть приняты цены в месте и в момент, где и
когда обязательство должно было быть исполнено. Статья 903
ГК, возлагающая на поклажедателя обязанность возместить хранителю
убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, действует
применительно ко всем случаям возникновения убытков, в том числе
и по регрессному иску хранителя, возместившего вред, причиненный
свойствами вещи третьим лицам. Завершающие параграф "Общие положения"
статьи, как и в других главах со сложной структурой (купля-продажа,
подряд и др.), предусматривают распространение норм соответствующего
параграфа на отдельные виды договора хранения, а также обязательства
хранения, возникающие из закона, кроме ситуаций, когда общие
статьи не противоречат специальным тем, которые регулируют отдельные
виды хранения и одноименное обязательство, возникающее из закона.